近年來為法院系統(tǒng)所著意推行的“刑事和解”正在加速進入司法實踐。如北京市第一中級人民法院就正式出臺了刑事和解制度,即對情節(jié)輕微的侵犯個人權(quán)益刑事案件,只要被告人和被害人達成諒解,法院在量刑時將對被告人從輕處罰或免予處罰。根據(jù)該制度,北京一中院對一起故意傷害案做了改判,被告人因積極賠償受害人1萬元并得到了被害人的諒解,一審判決的1年零4個月有期徒刑被改判為免予刑事處罰。
近日發(fā)生的幾起影響性訴訟也有“刑事和解”的影子。備受公眾關(guān)注的杭州“5·7”交通肇事案中,被告人胡斌一審被判有期徒刑3年,法院給出的判決依據(jù)中有這樣一條,“鑒于被告人認罪態(tài)度較好,并且向死者家屬進行了賠償?!睋?jù)此前媒體報道,胡斌家屬“自愿”向被害人親屬賠償?shù)臄?shù)額高達113.01萬元。
而成都的孫偉銘顯然就沒有胡斌的好運了。因無證、醉酒駕車造成4人死亡、1人重傷,成都中院認定孫偉銘“以危險方法危害公共安全罪”罪名成立,且情節(jié)特別惡劣、后果特別嚴重,故一審判處死刑?;蛟S正是受到了杭州車案一審結(jié)果的啟發(fā),孫偉銘的家屬于26日上午主動約見受害者家屬,協(xié)商賠償問題。他希望能以此取得對方的“諒解”,從而對二審結(jié)果有所幫助。(7月27日《京華時報》)
不管法院對“刑事和解”制度如何解釋,“賠錢輕判”的結(jié)果是否定不了的。庭審前賠了錢,被告人的刑責(zé)就變輕了,這在法理上無法自圓其說。司法追究的是被告人的刑事責(zé)任,而被告人的刑事責(zé)任建立在被告人的犯罪行為之上。賠錢多為被告人家屬的行為,而且是在被告人實施了犯罪行為之后才發(fā)生的。賠償本身并不能改變犯罪行為的性質(zhì),當(dāng)然也不能改變犯罪行為應(yīng)受的刑責(zé)。如果因被告人家屬的賠償工作做得好,被告人就可得到輕判,那豈不意味著家庭背景也成了刑事責(zé)任輕重的標(biāo)準(zhǔn)之一?孫偉銘之罪雖然性質(zhì)惡劣,但罪不至死,若只是因為他的家屬在刑案庭審前沒有對被害人家屬做好賠償工作,而被法院加重了刑罰,那可真是金錢司法的又一例證。
在法律上,賠償協(xié)議屬于民事范疇,當(dāng)事人也只能依據(jù)其民事權(quán)利進行司法處置,或者接受,或者拒絕并提起訴訟。之所以要規(guī)定“先刑后民”的原則,就是為了防止若民事賠償發(fā)生在刑案庭審之前,會影響刑案的公正處理。如美國刑事程序法上對被告人在庭審之前接觸被害人就有諸多約束,如果被害人因接受了被告人的賠償而改變原來的證詞,不僅被告人會被追訴“妨礙作證罪”,被害人也將被控以“偽證罪”。中國的現(xiàn)行法律中對于庭審前的賠償固然沒有這些嚴苛的規(guī)定,但“刑事附帶民事訴訟”的制度設(shè)計正是為被害人及其家屬向被告人尋求司法救濟而準(zhǔn)備的。筆者反對“刑事和解”,并不反對“刑事附帶民事訴訟”中的賠償和解,只是,筆者認為,這種賠償和解必須遵循“先刑后民”的原則,不能提前到刑案庭審之前。至于實踐中刑事附帶民事訴訟的執(zhí)行率非常低,這正是法院的失職,需要法院去完善執(zhí)行措施,而不是反過來要把刑案中“已坐牢就不賠”的潛規(guī)則強加到被害人頭上,逼迫被害人選擇在刑案庭審之前就把賠償拿到手。
“刑事和解”是否可行,不在于它能否實現(xiàn)息訟止?fàn)?,維護穩(wěn)定,而在于它是否能實現(xiàn)刑事司法所追求的社會公平與正義。我們倡導(dǎo)法律面前人人平等,但在貧富差距日益加大的現(xiàn)實之下,家庭經(jīng)濟狀況的差異很容易成為影響“刑事和解”的最重要因素。制度的推行者必須思考:這種法律適用上的不平等,到底是能夠收獲“和諧”,還是會進一步加劇社會的裂痕?(作者為海南大學(xué)法學(xué)院副教授)
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