一些法院領導習慣了“內(nèi)部文件”。更應警惕的是,這些“內(nèi)部文件”還往往突破現(xiàn)行法律的規(guī)定,成為各地“同案不同判”、“同案不同罰”的根源之一。
北京司機郭某駕車將一行人撞成重傷后及時打電話報警,并向警方如實供述了肇事行為。日前北京延慶縣法院認定郭某為自首,從輕判處其有期徒刑10個月,緩刑1年。(《北京青年報》9月8日)
這條消息,成為不久前浙江省高級法院出臺的一份內(nèi)部規(guī)程的反證。浙江高院的《關于審理交通肇事刑事案件若干意見》規(guī)定:交通肇事后報警并在現(xiàn)場等候處理的行為,不能認定為自首。
細心分析北京延慶法院的個案與浙江高院的《意見》就可看出,這兩者之間并不是“你死我活”的對立關系。從字面上理解,浙江高院的《意見》并不違法。因為刑法上所規(guī)定的“自首”,必須同時具備“在犯罪以后自動投案”、“如實供述自己的罪行”以及“接受審查和裁判”這三項行為。交通肇事后報警并在現(xiàn)場等候處理,包括了“自動投案”與“接受審查”這兩個要件,但并不意味著“如實供述自己的罪行”。假如肇事者報警后作了虛假供述,并推諉塞責,這就不能認定為自首。而在延慶法院的個案中,郭某不但在肇事后及時報警,還向警方如實供述其肇事行為,依法應認定為自首。
不要以為上面的分析是在咬文嚼字,法律適用其實就是一個咬文嚼字的過程。中國是個成文法國家,法院裁判的依據(jù)就是事實和法律——就刑事司法而言,這里的法律,既包括全國人大及其常委會制定的刑事法律,也包括“兩高”制定的刑事司法解釋,但絕不包括一個高級法院制定的內(nèi)部文件。依司法裁判的原則和理念,浙江高院出臺的《意見》在法律適用上實則了無意義。一則浙江高院并無立法權,《意見》沒有任何法律效力;二則刑法對自首的規(guī)定已經(jīng)較為明確,只要是一名合格的法官,就應知道刑法關于“自首”的相關規(guī)定,也都應知道交通肇事者雖有報警行為,但卻不如實供述的,也不能認定為“自首”。
既如此,為何一些高級法院、中級法院甚至基層法院,都樂于出臺這《意見》,下發(fā)那《通知》呢?說起來無非是三個原因:
一是某些法院領導自視甚高,瞧不起一線法官們的司法專業(yè)能力。
二是一些法院領導習慣了“內(nèi)部文件”。而偏偏這些“意見”、“通知”等內(nèi)部文件有違法治的基本理念。如果文件是對現(xiàn)行法的細化和解釋,那么應由“兩高”以司法解釋的形式制定并發(fā)布。更應警惕的是,這些法院的“內(nèi)部文件”還往往突破現(xiàn)行法律的規(guī)定,成為各地“同案不同判”、“同案不同罰”的根源之一。由于內(nèi)部文件的隨意性大,還常常令當事人無所適從。
三是也確實有少數(shù)法官司法專業(yè)能力低下,他們習慣了唯上不唯法,以致于患上了“內(nèi)部規(guī)程依賴癥”。要是沒有這些《意見》或《通知》,濫竽充數(shù)的法官們就不會辦案了。一葉可知秋,一份《意見》和一宗個案也可窺見中國司法的現(xiàn)實生態(tài)。從司法職業(yè)化和精英化的趨勢來看,相信因司法大眾化而催生出的種種“內(nèi)部文件”也將逐漸淡出歷史舞臺。 (王琳)
(責編:李艷)
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